Вопрос: Для организации ООО «А» по ее заказу было разработано программное обеспечение. Один из пунктов договора, заключенного с организацией-разработчиком, гласил: «Имущественные авторские права на разработанное в соответствии с настоящим договором программное обеспечение принадлежат Заказчику в полном объеме». Иных пунктов, касающихся передачи прав, в договоре нет.
Является ли ООО «А» правообладателем разработанного программного обеспечения?

Ответ: Зависит от вида договора, на основании которого осуществлялась разработка программного обеспечения.

В самом начале необходимо сделать оговорку о том, что действующее гражданское законодательство не предусматривает такой вид договора, предмет которого охватывал бы все аспекты отношений заказчика и разработчика программного обеспечения. Это связано с тем, что создаваемая компьютерная программа имеет нематериальную природу, а ее охрана в качестве объекта авторского права усложняет механизм предоставления заказчику права пользования созданной программой.

Признание программного обеспечения (т.е. компьютерной программы) объектом авторского права означает признание в ее отношении исключительного права, первоначальная принадлежность которого определяется законодательством.

Для ответа на поставленный вопрос необходимо уточнить вид договора, на основании которого осуществлялась разработка программного обеспечения. Из числа договоров, поименованных в ГК, в первом приближении к рассматриваемой ситуации ближе всего договор подряда <*>, договор на выполнение технологических работ <*>, договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности <*>.

Договор о создании и использовании результата интеллектуальной деятельности в рассматриваемой ситуации неприменим, поскольку в качестве исполнителя по данному договору законодатель называет только автора результата интеллектуальной деятельности.

Чаще всего договор на разработку программного обеспечения заключается по модели договора подряда. При этом следует особо отметить, что предмет договора подряда не охватывает распоряжение правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть созданы при выполнении подрядчиком обусловленной договором работы. В силу нормы п. 4 ст. 6 Закона об авторском праве передача права собственности на материальный объект сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте. Это означает, что выполнение работы по разработке программного обеспечения и передача экземпляра программы и материалов, связанных с ее разработкой, заказчику не влечет возникновения у заказчика исключительного права на созданную по его заказу компьютерную программу. Это означает, что заказчику помимо договора подряда необходимо заключить договор, на основании которого он приобретет исключительное право в отношении компьютерной программы; таковым может быть договор уступки исключительного права или лицензионный договор (договор исключительной лицензии).

Предмет договора уступки исключительного авторского права определен как обязательство правообладателя осуществить отчуждение исключительного права в полном объеме другой стороне. Кроме того, к существенным условиям договора уступки относится условие о размере вознаграждения или прямое указание на его безвозмездность <*>.

Предмет лицензионного договора определен как обязательство лицензиара предоставить лицензиату разрешение использовать объект авторского права, предусмотрев способы его использования. Кроме того, лицензионный договор должен содержать условия о сроке его действия и о территории, на которой допускается использование объекта авторского права <*>.

Приведенная в вопросе формулировка «Имущественные авторские права на разработанное в соответствии с настоящим договором программное обеспечение принадлежат Заказчику в полном объеме» не содержит условий о предмете и иных существенных условиях ни договора уступки, ни лицензионного договора. В связи с этим можно говорить о том, что данная формулировка, включенная в договор подряда, не наделяет заказчика исключительным правом на разработанное по его заказу программное обеспечение.

Разработка программного обеспечения может осуществляться на основании договора на выполнение технологических работ, предмет которого согласно ст. 723 ГК составляет разработка новой технологии. Компьютерная программа может рассматриваться как технология управления компьютером или иным устройством, поэтому процесс ее создания вполне может регулироваться данным договором.

Особенностью договора на выполнение технологических работ является то, что в его конструкцию включено решение вопроса о принадлежности прав на результаты работ, охраняемых в качестве объектов права интеллектуальной собственности. «…Если иное не предусмотрено договором, права на результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в рамках предмета договора принадлежат заказчику, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд» <*>.

С учетом приоритета норм ГК над нормами Закона об авторском праве в рамках договора на выполнение технологических работ заказчик при отсутствии в договоре положений, устанавливающих иное, должен рассматриваться в качестве обладателя исключительного авторского права на созданное по его заказу программное обеспечение.